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190.

[사례분석] 지인 관계 유사강간 항소심의 양형: 기습 형사공탁의 참작과 위약벌 조항의 구속력

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[사례분석] 지인 관계 유사강간 항소심의 양형: 기습 형사공탁의 참작과 위약벌 조항의 구속력
[사례분석] 지인 관계 유사강간 항소심의 양형: 기습 형사공탁의 참작과 위약벌 조항의 구속력


<핵심 요약>

같은 동네에 살던 친구의 남편이 강아지를 빌미로 집에 들어와 술기운에 잠든 피해자를 유사강간한 사건이다. 피고인은 1심 선고 당일까지 혐의를 부인하고 피해자를 역고소하였으며, 항소심에서는 2,000만 원을 기습적으로 형사공탁하였다. 피해자 측이 2차 가해 정황을 증거로 제출하고 민사 소장을 접수하였고, 형·민사 통합 1억 원 합의가 이루어진 뒤 항소심은 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고하였다.

 

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

1. 반려동물 산책으로 이어진 이웃 관계에서의 발단

 

피해자와 가해자는 같은 동네에 사는 이웃이었고, 가해자는 피해자 친구의 남편이었다. 두 사람은 서로의 반려동물과 함께 산책을 하며 종종 만나 왔다. 사건 당일 회식을 마친 피해자는 집 앞에서 우연히 가해자를 마주쳤고, 강아지가 보고 싶다는 말에 별다른 의심 없이 가해자를 집으로 들였다.

 

가해자가 평소처럼 강아지와 놀아 주는 사이 피해자는 술기운에 피곤함이 몰려와 방에 들어가 잠이 들었다. 인기척에 잠에서 깬 피해자의 눈앞에는 가해자가 있었고, 가해자는 피해자에게 입을 맞추며 가슴을 만지고 있었다. 놀란 피해자가 가해자를 밀며 발버둥쳤으나 가해자는 피해자의 성기에 손가락을 넣었다.

 

피해자는 믿었던 사람에게 피해를 입었다는 사실에 큰 충격을 받았고 친구의 남편을 쉽사리 신고하지 못하였다. 고민 끝에 친구에게 피해 사실을 알렸으나 친구는 오히려 피해자를 상간녀로 몰며 소송을 하겠다고 하였다. 이후 형사 고소가 이루어졌고, 1심은 피고인에게 징역 2년과 성폭력 치료강의 40시간, 취업제한 3년을 선고하였다.

 

2. 부인과 공탁을 둘러싼 항소심의 다툼

 

  • 가. 잠에서 깬 뒤의 저항에도 이루어진 삽입과 유사강간의 성립

    형법 제297조의2는 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 구강, 항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣거나 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부 또는 도구를 넣는 행위를 한 사람을 2년 이상의 유기징역에 처한다. 이 사건에서는 피해자가 잠에서 깬 뒤 밀며 발버둥쳤음에도 삽입에 이른 경위가 이 조항의 폭행에 해당하는지가 문제되었다. 목격자도 폐쇄회로 영상도 없어 피해자 진술을 무엇이 뒷받침하는지도 함께 다투어졌다.

 

  • 나. 항소심에서 바뀐 피고인의 태도와 반성의 진정성

    피고인은 1심 선고 당일까지 혐의를 부인하였고, 피해자를 명예훼손과 모욕으로 역고소하기까지 하였다. 그러다 항소심에 이르러 돌연 모든 혐의를 인정하고 반성한다며 합의를 위한 시간을 달라고 재판부에 호소하였다. 형법 제62조 제1항은 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우 제51조의 사항을 참작하여 정상에 참작할 만한 사유가 있으면 형의 집행을 유예할 수 있다고 정한다. 다만 같은 항 단서는 금고 이상의 형을 선고한 판결이 확정된 때부터 그 집행을 종료하거나 면제된 후 3년까지의 기간에 범한 죄에는 집행유예를 할 수 없도록 정한다. 집행유예를 할지는 형법 제51조가 정한 사항을 참작하여 정상에 참작할 만한 사유가 있는지에 따라 갈리므로, 항소심에 이르러 바뀐 태도를 어떻게 평가할 것인지가 쟁점이 되었다.

 

  • 다. Q: 피해자 의사에 반해 기습적으로 이루어진 형사공탁은 양형에 어떻게 반영되는가?

    피고인은 합의가 진행되지 않자 기습적으로 2,000만 원을 형사공탁하였고, 인터넷 카페에는 억울하다거나 공탁을 하면 감형을 해 준다더라는 취지의 글을 올렸다. 형사공탁은 피해 회복을 목적으로 하는 제도이므로 피해자가 수령 의사를 밝히지 않은 공탁을 어느 정도로 참작할 것인지가 문제된다. 여기에 공탁 전후의 2차 가해 정황이 형법 제51조의 양형 조건으로 함께 평가되는지도 다투어졌다.

 

  • 라. 형사와 민사를 함께 정리하는 합의의 성질과 부가조항의 구속력

    피해자 측은 1심 판결 선고 직후 민사 소장을 준비해 재산상 손해와 위자료를 청구하였고, 그 뒤 형사와 민사를 함께 정리하는 합의가 이루어졌다. 민법 제731조는 화해를 당사자가 상호양보하여 분쟁을 종지할 것을 약정함으로써 효력이 생기는 계약으로 정한다. 합의금 외에 비밀유지와 접근 금지, 위약벌을 넣은 조항이 어떤 구속력을 갖는지가 마지막 쟁점이었다.
     

3. 합의 조항 설계와 양형에 관한 법리 적용

 

  • 가. 정황증거의 종합으로 인정된 폭행에 의한 유사강간

    대법원은 강간죄의 폭행·협박이 있었는지를 피해자가 성교 당시 처하였던 구체적인 상황을 기준으로 판단하여야 한다고 보았다. 사후적으로 보아 피해자가 성교 이전에 범행 현장을 벗어날 수 있었다거나 사력을 다하여 반항하지 않았다는 사정만으로 섣불리 단정하여서는 아니 된다는 것이다(대법원 2018. 10. 25. 선고 2018도7709 판결). 형법 제297조의2도 같은 폭행 또는 협박을 구성요건으로 삼고 있고, 1심은 진술과 정황증거를 종합해 공소사실을 유죄로 인정하였다.

 

  • 나. 반성의 진정성을 가리는 자료로 평가된 태도 변화

    피해자 측은 피고인이 인터넷 카페에 올린 게시글과 기습적인 공탁 정황을 모두 증거로 확보하여 재판부에 제출하였다. 형법 제51조는 범인의 연령, 성행, 지능과 환경, 피해자에 대한 관계, 범행의 동기, 수단과 결과, 범행 후의 정황을 형을 정할 때 참작하도록 정하고 있어, 항소심에 이르러서야 자백하면서 뒤로는 억울함을 표시한 태도가 함께 평가되었다. 항소심은 원심판결을 파기하고 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고하면서, 성폭력 치료강의 40시간과 사회봉사 160시간, 취업제한 3년을 함께 명하였다.

 

  • 다. 수령 의사 없는 공탁과 2차 가해 정황의 양형 평가

    형사공탁은 형법 제51조가 정한 범행 후의 정황에 속하는 양형자료이고, 그것을 어느 정도로 참작할지는 사실심법원의 양형 재량에 맡겨져 있다. 대법원은 그 재량에도 죄형 균형 원칙과 책임주의에서 나오는 내재적 한계가 있다고 보면서, 변론종결 후 피고인에게 불리한 새로운 양형자료가 제출되면 변론을 재개해 의견진술 기회를 주어야 한다고 판시하였다(대법원 2021. 9. 30. 선고 2021도5777 판결). 다만 이 판결은 양형자료의 제출 시점과 심리 절차에 관한 것이고, 피해자가 수령하지 않은 공탁을 어느 정도로 참작할지에 관하여는 따로 판단하지 않았다. 이 사건에서 피해자 측은 공탁 전후의 2차 가해 정황을 증거로 제출해 함께 평가되도록 하였다. 그러나 항소심이 그 공탁을 어느 정도로 참작하였는지까지는 이 사건 자료로 확인되지 않는다.

 

  • 라. Q: 합의서에 넣은 접근 금지와 위약벌 조항은 어떤 효력을 갖는가?

    합의는 민법 제731조의 화해계약이고, 대법원은 화해계약이 성립하면 특별한 사정이 없는 한 창설적 효력에 의하여 종전의 권리의무 관계가 소멸한다고 보았다. 분쟁의 대상인 법률관계 자체에 관한 착오를 이유로는 그 합의를 취소할 수 없다(대법원 1995. 10. 12. 선고 94다42846 판결). 위약벌은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정하는 것이어서 손해배상액의 예정과 다르므로, 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없다. 다만 의무의 강제로 얻는 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다239324 판결). 한편 형사 절차에서 지급된 합의금은 원칙적으로 손해배상금의 일부로 지급된 것으로 보아야 한다(대법원 1999. 1. 15. 선고 98다43922 판결).
     

※ 관련 법률 인사이트

관련 사례에 대한 변호사의 실제 사건 수행 전략은 아래 법률 인사이트에서 더 깊이 있게 확인할 수 있습니다.

4. 관련 법규 및 판례

형법 제297조의 2 (유사강간)

 

폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 구강, 항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣거나 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부 또는 도구를 넣는 행위를 한 사람은 2년 이상의 유기징역에 처한다.

[본조신설 2012. 12. 18.]

 

형법 제51조 (양형의 조건)

 

형을 정함에 있어서는 다음 사항을 참작하여야 한다.

1. 범인의 연령, 성행, 지능과 환경

2. 피해자에 대한 관계

3. 범행의 동기, 수단과 결과

4. 범행 후의 정황

 

형법 제62조 (집행유예의 요건)

 

① 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에 제51조의 사항을 참작하여 그 정상에 참작할 만한 사유가 있는 때에는 1년 이상 5년 이하의 기간 형의 집행을 유예할 수 있다. 다만, 금고 이상의 형을 선고한 판결이 확정된 때부터 그 집행을 종료하거나 면제된 후 3년까지의 기간에 범한 죄에 대하여 형을 선고하는 경우에는 그러하지 아니하다.

<개정 2005. 7. 29., 2016. 1. 6 .>

 

② 형을 병과할 경우에는 그 형의 일부에 대하여 집행을 유예할 수 있다.

 

민법 제731조 (화해의 의의)

 

화해는 당사자가 상호양보하여 당사자간의 분쟁을 종지할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

 

민법 제398조 (배상액의 예정)

 

① 당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다.

 

② 손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있다.

 

③ 손해배상액의 예정은 이행의 청구나 계약의 해제에 영향을 미치지 아니한다.

 

④ 위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다.

 

⑤ 당사자가 금전이 아닌 것으로써 손해의 배상에 충당할 것을 예정한 경우에도 전4항의 규정을 준용한다.

대법원 2018. 10. 25. 선고 2018도7709 판결

 

판시사항

[1] 자유심증주의의 의미와 한계 / 형사재판에서 유죄로 인정하기 위한 심증형성의 정도 및 피해자 등의 진술의 신빙성이 인정되는 경우

 

[2] 법원이 성폭행이나 성희롱 사건의 심리를 할 때 유의하여야 할 사항 및 성폭행 등의 피해자 진술의 증명력을 판단하는 방법

 

[3] 강간죄가 성립하기 위한 가해자의 폭행·협박이 있었는지 판단하는 기준과 방법

 

[4] 강간죄에서 공소사실을 인정할 증거로 사실상 피해자의 진술이 유일한 경우, 피고인의 진술이 경험칙상 합리성이 없고 그 자체로 모순되어 믿을 수 없다는 사정이 피해자 진술의 신빙성을 뒷받침하거나 직접증거인 피해자 진술과 결합하여 공소사실을 뒷받침하는 간접정황이 될 수 있는지 여부(적극)

 

판결요지

[1] 증거의 증명력은 법관의 자유판단에 맡겨져 있으나 그 판단은 논리와 경험칙에 합치하여야 하고, 형사재판에 있어서 유죄로 인정하기 위한 심증형성의 정도는 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도여야 하나, 이는 모든 가능한 의심을 배제할 정도에 이를 것까지 요구하는 것은 아니며, 증명력이 있는 것으로 인정되는 증거를 합리적인 근거가 없는 의심을 일으켜 이를 배척하는 것은 자유심증주의의 한계를 벗어나는 것으로 허용될 수 없다. 피해자 등의 진술은 그 진술 내용의 주요한 부분이 일관되며, 경험칙에 비추어 비합리적이거나 진술 자체로 모순되는 부분이 없고, 또한 허위로 피고인에게 불리한 진술을 할 만한 동기나 이유가 분명하게 드러나지 않는 이상, 그 진술의 신빙성을 특별한 이유 없이 함부로 배척해서는 아니 된다.

 

[2] 법원이 성폭행이나 성희롱 사건의 심리를 할 때에는 그 사건이 발생한 맥락에서 성차별 문제를 이해하고 양성평등을 실현할 수 있도록 ‘성인지 감수성’을 잃지 않도록 유의하여야 한다(양성평등기본법 제5조 제1항 참조). 우리 사회의 가해자 중심의 문화와 인식, 구조 등으로 인하여 성폭행이나 성희롱 피해자가 피해사실을 알리고 문제를 삼는 과정에서 오히려 피해자가 부정적인 여론이나 불이익한 처우 및 신분 노출의 피해 등을 입기도 하여 온 점 등에 비추어 보면, 성폭행 피해자의 대처 양상은 피해자의 성정이나 가해자와의 관계 및 구체적인 상황에 따라 다르게 나타날 수밖에 없다. 따라서 개별적, 구체적인 사건에서 성폭행 등의 피해자가 처하여 있는 특별한 사정을 충분히 고려하지 않은 채 피해자 진술의 증명력을 가볍게 배척하는 것은 정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따른 증거판단이라고 볼 수 없다.

 

[3] 강간죄가 성립하기 위한 가해자의 폭행·협박이 있었는지 여부는 그 폭행·협박의 내용과 정도는 물론 유형력을 행사하게 된 경위, 피해자와의 관계, 성교 당시와 그 후의 정황 등 모든 사정을 종합하여 피해자가 성교 당시 처하였던 구체적인 상황을 기준으로 판단하여야 하며, 사후적으로 보아 피해자가 성교 이전에 범행 현장을 벗어날 수 있었다거나 피해자가 사력을 다하여 반항하지 않았다는 사정만으로 가해자의 폭행·협박이 피해자의 항거를 현저히 곤란하게 할 정도에 이르지 않았다고 섣불리 단정하여서는 아니 된다.

 

[4] 강간죄에서 공소사실을 인정할 증거로 사실상 피해자의 진술이 유일한 경우에 피고인의 진술이 경험칙상 합리성이 없고 그 자체로 모순되어 믿을 수 없다고 하여 그것이 공소사실을 인정하는 직접증거가 되는 것은 아니지만, 이러한 사정은 법관의 자유판단에 따라 피해자 진술의 신빙성을 뒷받침하거나 직접증거인 피해자 진술과 결합하여 공소사실을 뒷받침하는 간접정황이 될 수 있다.

 

대법원 2021. 9. 30. 선고 2021도5777 판결

 

판시사항

[1] 사실심법원이 갖는 양형에 관한 재량의 내재적 한계

 

[2] 사실심 변론종결 후 검사나 피해자 등에 의해 피고인에게 불리한 새로운 양형조건에 관한 자료가 법원에 제출된 경우, 사실심법원이 취할 조치

 

[3] 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강간등치상)죄로 1심에서 유죄가 인정되어 징역 4년을 선고받은 피고인의 항소심에서, 변론종결 후 제출된 피해자의 사망진단서를 근거로 피해자가 피고인의 범행으로 인한 고통 때문에 자살하였다고 단정한 뒤, 변론을 재개하여 새로운 양형조건에 관하여 추가로 심리하지 않은 채 이를 가중적 양형조건의 중대한 변경 사유로 보아 제1심판결을 파기하고 양형기준의 권고형을 넘어 징역 9년을 선고한 사안에서, 원심의 조치에 변론종결 후 피고인에게 불리한 양형자료가 제출된 경우 사실심법원이 취해야 할 양형심리절차에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례

 

판결이유 발췌

사실심법원의 양형에 관한 재량도, 범죄와 형벌 사이에 적정한 균형이 이루어져야 한다는 죄형 균형 원칙이나 형벌은 책임에 기초하고 그 책임에 비례하여야 한다는 책임주의 원칙에 비추어 피고인의 공소사실에 나타난 범행의 죄책에 관한 양형판단의 범위에서 인정되는 내재적 한계를 가진다.

 

사실심 변론종결 후 검사나 피해자 등에 의해 피고인에게 불리한 새로운 양형조건에 관한 자료가 법원에 제출되었다면, 사실심법원으로서는 변론을 재개하여 그 양형자료에 대하여 피고인에게 의견진술 기회를 주는 등 필요한 양형심리절차를 거침으로써 피고인의 방어권을 실질적으로 보장해야 한다.

 

대법원 1999. 1. 15. 선고 98다43922 판결

 

판시사항

[1] 수사 과정이나 형사재판 과정에서 피해자가 가해자 측으로부터 합의금 명목으로 지급받은 금원의 성격

 

[2] 교통사고의 가해자 측이 피해자의 유족들을 피공탁자로 하여 위로금 명목으로 공탁한 돈을 위 유족들이 출급한 경우, 위 공탁금은 위자료의 성질을 갖고, 자동차종합보험계약에 의한 보험자의 보상범위에도 속한다고 한 사례

 

판결요지

[1] 불법행위의 가해자에 대한 수사 과정이나 형사재판 과정에서 피해자가 가해자 측으로부터 합의금을 지급받고 가해자의 처벌을 원치 않는다는 내용의 합의를 한 경우에 그 합의 당시 지급된 금원은 원칙적으로 손해배상금의 일부로 지급된 것으로 보아야 하고, 이 점은 가해자가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급하지 않고 형사상의 처벌과 관련하여 금원을 공탁한 경우에도 마찬가지이다.

 

[2] 교통사고의 가해자 측이 피해자의 유족들을 피공탁자로 하여 위로금 명목으로 공탁한 돈을 위 유족들이 출급한 경우, 공탁서상의 위로금이라는 표현은 민사상 손해배상금 중 정신적 손해인 위자료에 대한 법률가가 아닌 일반인의 소박한 표현에 불과한 것으로 보아 위 공탁금은 민사상 손해배상금의 성질을 갖고, 자동차종합보험계약에 의한 보험자의 보상범위에도 속한다고 한 사례.

 

대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다239324 판결

 

판시사항

손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 위약벌을 감액할 수 있는지 여부(소극) 및 의무의 강제로 얻는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거운 경우, 위약벌 약정의 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 되는지 여부(적극) / 위약벌 약정이 공서양속에 반하는지 판단할 때 고려하여야 할 사항

 

판결요지

위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정하는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 의무의 강제로 얻는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다.

 

그런데 당사자가 약정한 위약벌의 액수가 과다하다는 이유로 법원이 계약의 구체적 내용에 개입하여 약정의 전부 또는 일부를 무효로 하는 것은, 사적 자치의 원칙에 대한 중대한 제약이 될 수 있고, 스스로가 한 약정을 이행하지 않겠다며 계약의 구속력에서 이탈하고자 하는 당사자를 보호하는 결과가 될 수 있으므로, 가급적 자제하여야 한다.

 

이러한 견지에서, 위약벌 약정이 공서양속에 반하는지를 판단할 때에는, 당사자 일방이 독점적 지위 내지 우월한 지위를 이용하여 체결한 것인지 등 당사자의 지위, 계약의 체결 경위와 내용, 위약벌 약정을 하게 된 동기와 경위, 계약 위반 과정 등을 고려하는 등 신중을 기하여야 하고, 단순히 위약벌 액수가 많다는 이유만으로 섣불리 무효라고 판단할 일은 아니다.

 

대법원 1995. 10. 12. 선고 94다42846 판결

 

판시사항

가. 화해계약을 분쟁의 대상인 법률관계 자체에 관한 착오를 이유로 취소할 수 있는지 여부

 

나. 수술 후 발생된 새로운 증세에 관한 분쟁을 종결짓기 위하여 합의에 이른 경우, 그 인과관계 및 귀책사유의 부존재를 이유로 이를 취소할 수 없다고 한 사례

 

판결요지

가. 화해계약이 성립되면, 특별한 사정이 없는 한, 그 창설적 효력에 의하여 종전의 법률관계를 바탕으로 한 권리의무 관계는 소멸되고 계약 당사자간에는 종전의 법률관계가 어떠하였느냐를 묻지 않고 화해계약에 의하여 새로운 법률관계가 생기는 것이므로, 화해계약의 의사표시에 착오가 있더라도 이것이 당사자의 자격이나 목적인 분쟁 이외의 사항에 관한 것이 아니고 분쟁의 대상인 법률관계 자체에 관한 것일 때에는 이를 취소할 수 없다.

 

나. 계약 당사자 사이에 수술 후 발생한 새로운 증세에 관하여 그 책임 소재와 손해의 전보를 둘러싸고 분쟁이 있어 오다가 이를 종결짓기 위하여 합의에 이른 것이라면, 가해자의 수술행위와 피해자의 수술 후의 증세 사이의 인과관계의 유무 및 그에 대한 가해자의 귀책사유의 유무는 분쟁의 대상인 법률관계 자체에 관한 것으로서, 가해자는 피해자의 수술 후의 증세가 가해자의 수술행위로 인한 것이 아니라거나 그에 대하여 가해자에게 귀책사유가 없다는 등의 이유를 들어 그 합의를 취소할 수 없다.

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